Архив рубрики: Полезная информация

Взыскание неустойки

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК  неустойкой  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Неустойка может представлять собой штраф, т.е. однократно взыскиваемую, заранее определенную денежную сумму, либо пеню — определенный процент от суммы долга, установленный на случай просрочки его исполнения и подлежащий периодической уплате.

Принято также различать договорную неустойку, которая устанавливается письменным соглашением сторон и условия исчисления и применения которой определяются исключительно по их усмотрению, и законную неустойку, т.е. неустойку, установленную законодательством и применяемую независимо от соглашения сторон. И законная неустойка взыскивается лишь по инициативе потерпевшей стороны, а если она предусмотрена диспозитивной нормой закона, то лишь постольку, поскольку соглашением сторон не предусмотрен иной ее размер.

Законную неустойку стороны по своему соглашению вправе лишь увеличить (если закон не запрещает этого), но не могут уменьшить. Договорную неустойку стороны вправе изменить своим соглашением, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Можно ли снизить размер подлежащей взысканию неустойки?

В соответствии с п. 1 ст. 333 ГК если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Что же в данном случае понимается под соразмерностью?

Соразмерность суммы неустойки последствиям нарушения обязательства подразумевает выплату кредитору компенсации за потери, которая будет адекватна нарушенному интересу и соизмерима с ним.Данная позиция сформировалась в судебной практике (Определение Верховного Суда РФ от 24.02.2015 по делу № 5-КГ14-131).

Всегда ли суд по своей инициативе может снизить неустойки?

Нет, если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме. При этом важно знать, что поданное заявлениео явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства само по себе не является признанием долга либо факта нарушения обязательства. Однако в рамках судебного разбирательства не достаточно просто подать такое заявление, на лице его подавшем лежит бремя доказывания факта несоразмерности подлежащей взысканию неустойки.При этом доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

В то время как лицо, в пользу которого неустойка взыскивается доказывать ее соразмерность не должно!

Возможно ли применить ст. 333 ГК к ситуации взыскания штрафа в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона Российской федерации «О защите прав потребителей»?

Нет, уменьшение взыскиваемой суммы в данном случае невозможно, поскольку штраф, установленный п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, и неустойка являют собой разные формы гражданско-правовой ответственности и имеют разную правовую природу.

Во-первых, неустойка подлежит уплате исключительно в пользу кредитора – лица, имеющего право требовать от должника исполнения его обязанности и претерпевшего нарушение этой обязанности со стороны должника. Взыскание же данного штрафа не только в пользу кредитора, но ив пользу общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов) и органов местного самоуправления.

Во-вторых, взыскание неустойки как способ защиты нарушенного права в силу принципа диспозитивности применяется только по заявлению кредитора, в то время как штраф, предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, взыскивается независимо от того, заявлялось ли соответствующее требование суду.

В-третьих, право требовать уплаты неустойки возникает в силу факта нарушения обязательства независимо от обращения кредитора к судебной защите нарушенного права и прекращается в момент исполнения этого обязательства или в момент его прекращения по иным основаниям. Обязанность же уплаты штрафа, предусмотренного п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, может возникнуть, наоборот, только при условии обращения потребителя в суд с требованием об исполнении обязательства. А в случае добровольного удовлетворения ответчиком этого требования после принятия иска к производству и отказа в связи с этим потребителя от иска штраф не подлежит применению к ответчику, независимо от допущенной последним просрочки удовлетворения требований потребителя.

 

Банк заблокировал расчетный счет: что делать?

 

Банк имеет право приостановить полностью все операции по счету только в том случае, если владелец этого счета внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к эстремистской деятельности или терроризму. Этот перечень размещен на официальном сайте Росфинмониторинга. Во всех остальных случаях решение о полном блокировании счета может принять только Росфинмониторинг или суд.

При этом Росфинмониторинг вправе «заморозить» счет на срок до 30 суток и только в случае, если имеется информация о причастности владельца счета к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма). На более длительное время счет может быть заблокирован только по решению суда.

В связи с применением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

Обязательному контролю подлежат:

операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей

сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей

операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей

Во всех остальных случаях осуществления финансовых операций банк также может установить признаки «необычной сделки». Признаки «необычных сделок» содержаться в Рекомендациях по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103. К ним относятся несоответствие сделки целям деятельности организации; неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля; отказ клиента в предоставлении запрошенных организацией документов и информации; пренебрежение клиентом более выгодными условиями получения услуг, а также предложение клиентом  необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг; наличие нестандартных или необычно сложных схем (инструкций) по порядку проведения расчетов; внесение клиентом (представителем клиента) в ранее согласованную схему операции (сделки) непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений и многие другие.

Установив в операции клиента признаки необычности, банк вправе запросить у клиента документы и информацию, которые позволят ему убедиться в соблюдении клиентом закона. И здесь законодателем и судебными органами банкам также предоставлен практически полный карт-бланш – банк вправе сам определить, какие именно документы ему нужны для подтверждения легальности операции. Это могут быть не только документы, служащие основанием платежа, — договор и счет на оплату, но и любые документы, подтверждающие уплату клиентом банка налогов, а также позволяющие банку уяснить цели и характер рассматриваемых операций. Могут быть запрошены и документы, подтверждающие источники поступления денежных средств на счет самого клиента. Такие выводы сделаны Президиумом ВАС РФ в постановлении от 9 июля 2013 г. N 3173/13.

Нужно ли предоставлять банку запрошенные им документы?

Мы советуем подчиниться его требованиям. Не предоставив документы, вы даете банку «железный» повод отказать в совершении операции. Суды в такой ситуации встают на сторону банка (см., напр., постановление АС Волго-Вятского округа  от 31 августа 2015 г. по делу N А82-6898/2014, постановление АС Западно-Сибирского округа от 5 июня 2015 г. по делу N А45-17746/2014, Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 10 декабря 2015 г. по делу N 33-18929/15 и др.).

Куда жаловаться?

Жалоба на действия банка может быть подана в Центральный банк РФ либо его региональное отделение как орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью банков.  Другие варианты – Роспотребнадзор, прокуратура, Федеральная антимонопольная служба.

С иском о понуждении банка совершить спорные финансовые операции компания или ИП могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения банка.

При обращении с иском или жалобами уместно сослаться на следующие нормы закона.

В соответствии с п. 3 ст. 845 ГК РФ банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

В соответствии со ст. 849 ГК РФ банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если иные сроки не предусмотрены законом, изданными в соответствии с ним банковскими правилами или договором банковского счета.

Кроме того, банк в своей деятельности не вправе «присваивать» себе функции фискального органа (постановление АС Дальневосточного округа  от 7 мая 2015 г. N Ф03-1619/2015).

При рассмотрении дела в суде именно банк должен доказать наличие у него веских оснований считать, что проводимые по запросу клиента операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (постановление АС Уральского округа от 25 сентября 2015 г. N Ф09-6389/15).

Как можно наказать банк?

В случае установления судом незаконного отказа в совершении финансовых операций с банка могут быть взысканы понесенные клиентом в связи с этим убытки (например, суммы неустойки, уплаченные контрагенту за просрочку платежа), а также проценты за пользование денежными средствами клиента за все время задержки в совершении финансовой операции (ст. 856 ГК РФ).

А если просто закрыть счет?

Если же компанией принято решение о прекращении сотрудничества с данным банком без дальнейших судебных разбирательств, для этого достаточно подать соответствующее заявление, указав реквизиты счета, куда нужно перечислить остатки денежных средств. Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента (п. 3 ст. 859 ГК РФ).

Нужно отметить, что в некоторых случаях банки пытаются уклониться и от выполнения этой обязанности со ссылкой на те же положения закона № 115-ФЗ и на «подозрительность» операции перевода остатков средств со счета. Однако суды признают такие действия незаконными, указывая на то, что с момента обращения клиента с заявлением договор банковского счета считается расторгнутым, а банк не вправе контролировать операции лица, не являющегося его клиентом (постановление АС Московского округа от 23 декабря 2015 г. по делу N А40-182056/2013).

Но вот на что необходимо обратить внимание клиенту банка – это на то, не предусмотрена ли тарифами банка повышенная комиссия за перечисление остатков с расчетного счета, если счет закрывается в связи с отказом банка в проведении операций по нему. На практике такая комиссия может составить до 30%, и ее удержание банком суды признают вполне законным (постановление АС Поволжского округа от 3 марта 2015 г. N Ф06-19582/2013).

Если такая комиссия («заградительные тарифы») установлена, то без судебного разбирательства относительно законности действий банка, видимо, не обойтись, если только клиент не готов расстаться с такой суммой.

 

Как принять наследство?

Практически каждый хотя бы раз в жизни сталкивается с институтом наследования: внезапно или ожидаемо, по закону или по завещанию, но вопросы как его принять, что нужно сделать и куда обратиться возникают всегда.

  1. Когда открывается наследство?

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Временем открытия наследства является момент смерти гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ). Дата и время смерти отражаются медицинском свидетельстве, которое выдается родственникам умершего. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

Если днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, то днем открытия наследства является день и момент смерти, указанный в решении суда (п. 1 ст. 1114 ГК РФ). Шестимесячный срок принятия наследства в этом случае исчисляется со дня вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим (п. 1 ст. 1114, абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК РФ; п. 42 Методических рекомендаций от 28.02.2006).

В случае если для вас право наследования возникло только вследствие непринятия наследства другим наследником, наследство можно принять в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока с даты смерти наследодателя либо со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении наследодателя умершим (п. 3 ст. 1154 ГК РФ).

В случае если для вас право наследования возникло только вследствие непринятия наследства другим наследником, наследство можно принять в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока с даты смерти наследодателя либо со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении наследодателя умершим (п. 3 ст. 1154 ГК РФ).

Если право возникло вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника, то можно принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у вас права наследования. Течение срока начинается на следующий день после даты отказа наследника от наследства или отстранения наследника (п. 2 ст. 1154 ГК РФ; п. 38 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012).

 

  1. Каким способом принять наследство?

Принять наследство можно двумя способами: в первом вы подаете заявление нотариусу, во втором — фактически принимаете наследство (ст. 1153 ГК РФ). Они применяются независимо от того, составлялось ли завещание или наследование происходит по закону.

В первом случае Вам необходимо подать по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство, заявление наследника о принятии наследства либо заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Предпочтительнее выбрать второе, поскольку если вы подаете заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, то наследство считается принятым вами даже при отсутствии отдельного заявления о принятии наследства (п. 1 разд. IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007, Протокол N 02/07; п. п. 18 — 20 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. Правлением ФНП 28.02.2006).

Во втором случае наследнику необходимо предпринять действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Такими действиями могут быть вступление во владение или в управление наследственным имуществом, принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц, несение расходов на содержание наследственного имущества и т.д.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.) он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем.

 

  1. Как оформить заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство?

Для принятия наследства необходимо подать заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу по последнему месту жительства наследодателя (ст. 1153 ГК РФ).

В заявлении о принятии наследства необходимо указать фамилию, имя, отчество наследника и наследодателя, момент смерти наследодателя и его последнее место жительства, волеизъявление наследника о принятии наследства, основание наследования — завещание, родственные отношения, а также дату подачи заявления (ст. 1114 ГК РФ; п. 20 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав).

Заявление можно подать нотариусу лично или через представителя, а также направить по почте. Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.

После подачи заявления нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство, или при совершении действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, наследник считается принявшим наследство и шестимесячный срок для него больше не исчисляется.

 

  1. Что делать, если наследник проживал в другом городе?

Если наследодатель проживал в другом городе, Вы можете приехать и подать заявление лично с паспортом, либо направить заявление по почте. Такое заявление необходимо будет заверить нотариально.

 

  1. Если пропустили срок для принятия наследства

В таком случае, необходимо обратиться в суд для восстановления срока принятия наследства. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (пункт 3 настоящей статьи). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.

Обращение в суд не потребуется, если остальные наследники в письменной форме в присутствии нотариуса (либо отдельно заверяется нотариусом) оформят согласие на принятие наследства наследником, пропустившим установленный законом срок. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.

Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.

 

Ликвидация ООО

Согласно ст.57 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ (далее – Закон об ООО) ООО может быть ликвидировано добровольно, в порядке предусмотренным ГК РФ и вышеуказанным Федеральным законом.

  Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Порядок ликвидации:

  1. Принятие решения общим собранием участников о ликвидации общества (подп. 11 п.2 ст.33 Закона об ООО).

В обществе с единственным участником решение единолично принимает этот участник (ст.39 Закона об ООО).

Содержание повестки дня общего собрания участников формируется по предложению (п.2 ст. 57 Закона об ООО):

  • совета директоров (наблюдательного совета) общества;
  • исполнительного органа;
  • участника ООО.

Собрание участников проводится по общим правилам, установленным законом об ООО.

Итоги голосования оформляются в протоколе собрания.

  1. Решение должно быть принято по следующим вопросам:
  • о ликвидации общества.

Решение о ликвидации считается принятым только тогда, когда за него проголосовали все участники общества (абз. 2 п. 8 ст. 37 Закона об ООО);

  • о назначении ликвидационной комиссии или ликвидатора.

Решение считается принятым тогда, когда за него проголосовали участники, обладающие в совокупности более 50 процентами голосов от общего числа голосов (абз. 3 п. 8 ст. 37 Закона об ООО).

  1. При назначении ликвидационной комиссии в ее состав желательно включить генерального директора (иное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), главного бухгалтера, работников юридического, финансового отделов, отдела кадров. Другими словами, управлять делами общества должна комиссия, состоящая из высококвалифицированных специалистов ООО.

Кроме того, закон устанавливает следующие правила (п. 4 ст. 57 Закона об ООО):

  • если участником общества является Российская Федерация, то в состав комиссии необходимо включить представителя Росимущества;
  • если участником общества является субъект РФ, то в состав комиссии необходимо включить представителя органа по управлению государственным имуществом субъекта РФ;
  • если участником общества является муниципальное образование, то в состав комиссии необходимо включить представителя органа местного самоуправления. Функции ликвидационной комиссии может осуществлять одно лицо — ликвидатор (п. 2 ст. 62 ГК РФ).

При проведении общего собрания с нарушением требований закона, такое решение может быть признано недействительным судом. Последствия:

  • необходимость созыва еще одного собрания
  • увеличения срока ликвидации
  • риск не проведения ликвидации в принципе.

Обязанности ликвидационной комиссии:

Как только принято решение о ликвидации к ликвидационной комиссии переходят все полномочия на ведение дел в ООО.

Комиссия должна:

  1. Уведомить налоговую инспекцию о начале процедуры ликвидации.
  2. Уведомить орган, осуществляющий контроль за уплатой страховых взносов, о начале процедуры ликвидации.
  3. Опубликовать сообщение о ликвидации в органах печати.
  4. Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности (абз. 2 п.1 ст. 63 ГК РФ).
  5. Уведомить кредиторов ООО о ликвидации.
  6. Провести сверку расчетов с налоговой инспекцией.
  7. Провести инвентаризацию активов и обязательств перед составлением промежуточного ликвидационного баланса.
  8. Составить промежуточный ликвидационный баланс.
  9. Созвать и провести общее собрание участников с целью утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
  10. Уведомить налоговую инспекцию о составлении промежуточного ликвидационного баланса.
  11. Представить в территориальный орган Пенсионного фонда РФ определенные законодательством сведения.
  12. Рассчитаться по долгам ООО с кредиторами.
  13. Провести инвентаризацию активов и обязательств перед составлением окончательного ликвидационного баланса.
  14. Составить ликвидационный баланс (окончательный).
  15. Созвать и провести общее собрание участников с целью утверждения ликвидационного баланса.
  16. Распределить имущество ООО между участниками (при наличии такого имущества).
  17. Подать в налоговую инспекцию установленный законодательством комплект документов с целью зарегистрировать ликвидацию ООО.

 

Проверка контрагента

В современных условиях рыночной экономики очень важно иметь дело с порядочными и проверенными контрагентами, чтобы минимизировать риски при осуществлении предпринимательской деятельности.

Проверка добросовестности контрагента — это комплекс мероприятий, которые позволяют убедиться в том, что контрагент, с которым вы заключаете договор:

  • действующее юридическое лицо, которое может исполнить взятые на себя обязательства;
  • не является фирмой-однодневкой.

Для проверки контрагента можно сделать следующее

  1. Самый простой и быстрый способ — воспользоваться открытыми электронными сервисами на различных сайтах сети «Интернет»:

— «Сведения о государственной регистрации юридических лиц» (http://egrul.nalog.ru/). Достаточно ввести ОГРН, ИНН или наименование организации, и вы узнаете, зарегистрирована ли она в ЕГРЮЛ. Если организация существует, то Вам будут предоставлены сведения о ее ОГРН, ИНН, юридическом адресе, Ф.И.О. руководителя и учредителей, видах деятельности по ОКВЭД.

— «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке» (https://service.nalog.ru/svl.do). По ОГРН или ИНН организации можно узнать, не заявляло ли лицо, которое, по сведениям ЕГРЮЛ, является руководителем или учредителем организации, о том, что оно не имеет никакого отношения к ней;

— «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do);

— «Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации», о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ» (http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/).

Информация о только предстоящем исключении из ЕГРЮЛ также размещена на ресурсе http://www.kartoteka.ru/poisk_po_rekvizitam/

Такое решение налоговый орган может принять, если организация в течение 12 месяцев не представляла налоговую отчетность и не проводила операций хотя бы по одному банковскому счету (п. 1 ст. 64.2 ГК РФ). Исключение организации из ЕГРЮЛ приравнивается к ее ликвидации, а значит, она не может заключать и исполнять договоры (п. 2 ст. 64.2, ст. 419 ГК РФ).

— Также на сайте http://www.kommersant.ru/bankruptcy/ можно узнать информацию о подаче объявлений о несостоятельности и банкротстве организаций.

— Информация о лицах, в отношении которых планируется проведение проверок размещена на сайте Генеральной прокуратуры http://plan.genproc.gov.ru/

— Сведения о лицах, имеющих долги, можно узнать на сайте Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru/iss/ip/

  1. Получить выписку из ЕГРЮЛ со сведениями о контрагенте.

Выписку в форме электронного документа можно получить бесплатно с помощью электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», размещенного на сайте ФНС (https://service.nalog.ru/vyp/). Для этого достаточно знать ОГРН организации, сведения о которой вы хотите получить.

Воспользоваться этим сервисом могут:

  • лица, которые зарегистрированы на сайте ФНС;
  • лица, имеющие доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика» (ЛК).
  1. Запросить у контрагента следующие документы (заверенные копии):
  • устав организации;
  • свидетельство о государственной регистрации организации;
  • свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе по месту ее нахождения;
  • решение об избрании (назначении) руководителя организации;
  • вторую и третью страницы паспорта руководителя организации. Действительность паспорта можно проверить по его серии и номеру, воспользовавшись сервисом «Проверка по списку недействительных российских паспортов» на сайте ФМС (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000);
  • лицензию, если сделка заключается с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности. Кроме того, информацию о лицензиях, выданных контрагенту, можно проверить на сайтах лицензирующих органов;
  • бухгалтерскую отчетность за год, предшествующий году заключения сделки. Данные бухгалтерской отчетности организации за любой период также можно бесплатно получить в Росстате (при условии, что организация представляет бухотчетность в органы статистики). Для этого нужно направить в любой территориальный орган статистики запрос по утвержденной форме (п. п. 4, 12, 18, 21 Регламента Росстата).

Результаты проверки можно оформить справкой, приложив к ней полученные (распечатанные) документы о контрагенте.

Проведя этот минимум мероприятий, Вы получаете документальное подтверждение того, что Вы проявили должную осмотрительность при выборе контрагента и перед заключением сделки с ним. Оно Вам пригодится, если у налоговых органов возникнут претензии к сделке с контрагентом.

 

Долевое строительство

Словосочетание «долевое строительство» у большинства населения вызывает, по меньшей мере, опасения. В связи с распространенными случаями банкротства и нарушениями застройщиками обязательств, у рядовых граждан страны появляется недоверие к данному сегменту бизнеса. Однако и сами застройщики не всегда застрахованы от недобросовестных действий участников долевого строительства и третьих лиц.

Данная ситуация не могла остаться без внимания законодателя. В целях установления «прозрачности» отношений сторон по договору участия в долевом строительстве, а также установления дополнительных гарантий для них, федеральным законом от 03.07.2016 N 304-ФЗ был предусмотрен ряд изменений законодательства о долевом строительстве. Данные поправки вступят в действие уже с 1 января 2017 года. Условно все изменения можно разделить на 2 блока:

  • Регулирующие деятельность застройщиков;
  • Регулирующие отношения между застройщиками и участниками долевого строительства.

Что изменится в организации деятельности застройщиков?

Больший блок законодательных изменений касается регулирования деятельности застройщиков. Новеллы касаются как организации непосредственной деятельности по строительству, так и информирования третьих лиц о данной деятельности.

Кто может быть застройщиком?

С 1 января 2017 года значительно расширится перечень требований, которым должен соответствовать застройщик для осуществления своей деятельности. К таковым можно отнести следующие:

  • Размер уставного капитала застройщика должен быть пропорционален площади возводимых им объектов долевого строительства. В среднем данная сумма должна составлять примерно 4% от стоимости Объекта. Так, например, при средней площади застройки в 1500 кв.м. размер уставного капитала должен составлять не менее 2,5 млн. рублей.
  • В отношении застройщика не должны проводиться процедуры ликвидации, процедуры банкротства либо осуществляться исполнение административного наказания в виде приостановлении деятельности.
  • В отношении застройщика должны отсутствовать записи в реестре недобросовестных поставщиков, а также в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
  • У застройщика должна отсутствовать недоимка по налогам, сборам, а также задолженность по иным обязательным платежам за прошедший календарный год, в размере более 25% балансовой стоимости активов.
  • У лица, на которого Застройщиком возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, а также у единоличного исполнительного органа должна отсутствовать судимость за преступления в сфере экономики.

Что такое реестр застройщиков?

Законодатель предусмотрел создание единого реестра застройщиков, привлекающих денежные средства граждан. Состав сведений единого реестра застройщиков и порядок его ведения в настоящее время не определены. В настоящее время известно лишь, что данные требования будут в последующем установлены Правительством Российской Федерации. Предполагается, что подобный реестр позволит потенциальным участникам долевого строительства определить, можно ли доверить тому или иному застройщику свои сбережения (если реестр будет содержать объективные данные о застройщике).

Требования к сайту

С 1 января 2017 года застройщикам придется существенно расширить информацию, которая содержится на их официальном сайте. В обязательном порядке на электронной площадке должны быть опубликованы не только полный сведения о самом застройщике, но также сведений о финансовых результатах текущего года, размерах задолженности, о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства. Также на сайте в обязательном порядке должна быть размещена информаций

Кроме того, теперь застройщик обязан предоставлять полную информацию о проекте строительства.

Новая проектная декларация

Существенные изменения коснулись также проектной декларации. Теперь проектная декларация включает не только информацию о застройщик и о проекте строительстве, но еще должна определять объем прав застройщика на привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанных в такой проектной декларации.

Проектная декларация до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства направляется застройщиком в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, указанный, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи путем заполнения электронной формы проектной декларации на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

На Застройщика также возлагается обязанность по внесению в проектную декларацию изменений, касающиеся сведений о застройщике и проекте строительства, а также фактов внесения изменений в проектную документацию, в течение трех рабочих дней со дня изменения соответствующих сведений.

 

Что изменится в отношениях между Застройщиками и участниками долевого строительства?

Ряд законодательных новелл направлен на регулирование отношений между застройщиками и Участниками долевого строительства. Изменения коснутся как порядка и формы согласования определенных условий договора, так и регулирования некоторых процедур, связанных с исполнением договора.

Что изменится в договоре?

В настоящее время законодатель более четко регламентировал порядок согласования существенных условий договора долевого строительства.

1.При согласовании условия о предмете стороны должны максимально четко предусмотреть все технические характеристики объекта долевого строительства. Ряд данных характеристик и ранее согласовывались между застройщиками и участниками долевого строительства, однако теперь Стороны должны предусмотреть в тексте договора определенный перечень узкотехнических положений, в частности, касающихся материалов наружных стен и поэтажных перекрытий, класса энергоэффективности, сейсмостойкости объекта недвижимости.

  1. Ранее в судебной практике возникал ряд вопросов о способах согласования цены договора. В договорах застройщиками применялись различные варианты определения данного условия: установление цены в твердой денежной сумме, закрепление в договоре формулы расчета цены в зависимости от площади объекта строительства, использование сразу двух вышеизложенных способов одновременно. В настоящее время законодатель официально закрепил, что возможно установление цены, как твердой форме, так и в виде формулы. При этом также установлено, каким образом должна определяться площадь объекта для установления цены через формулу.

Что изменится при исполнении обязательств?

Последние законодательные новеллы в значительной мере изменили порядок оплаты цены по договору участия в долевом строительстве. С 1 января 2017 года оплата цены договора должна производиться лишь после государственной регистрации договора.

Также в качестве приложения к акту приема-передачи, застройщик в обязательном порядке должен будет передать участнику долевого строительства инструкцию по эксплуатации объекта долевого строительства, содержащую необходимую и достоверную информацию о правилах и об условиях эффективного и безопасного его использования, сроке службы объекта долевого строительства и входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий. Данное нововведение является весьма значимым. В том случае, если дефекты переданного Объекта возникнут в результате нарушения участником долевого строительства в процессе эксплуатации правил переданной ему инструкции, застройщик освобождается от ответственности за возникновение подобных дефектов.

В силу последних законодательных изменений несколько расширился перечень оснований для расторжения договора со стороны участников долевого строительства. К таковым теперь относятся изменение проектной документации строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект долевого строительства, в том числе превышение допустимого изменения общей площади жилого помещения или площади нежилого помещения, являющихся объектом долевого строительства, которое может быть установлено в договоре в размере не более пяти процентов от указанной площади.

Закон предусмотрел обязательный претензионный порядок урегулирования спора в случае обнаружения дефектов качества переданного объекта. С 1 января 2017 года участник долевого строительства будет вправе предъявить иск в суд после предъявления застройщику в письменной форме требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства с указанием выявленных недостатков (дефектов). Застройщик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) в срок, согласованный застройщиком с участником долевого строительства. В случае отказа застройщика удовлетворить указанные требования во внесудебном порядке полностью или частично либо в случае неудовлетворения полностью или частично указанных требований в указанный срок участник долевого строительства имеет право предъявить иск в суд.

По всем вопросам законодательства об участии в долевом строительстве, а также вопросам правового сопровождения деятельности застройщика можно обращаться по телефону: +7( 493) 234-40-27.

Юрист юридического бюро «Лебедева, Гущина и партнеры» Ксения Александровна Чучман.

Страховые выплаты по ОСАГО

Страховые выплаты по ОСАГО

Страховая выплата — основная цель страховых правоотношений. При этом, несмотря на многочисленные научные исследования, правовая природа страховой выплаты до сих пор вызывает ряд вопросов.

Наибольшее число обращений граждан к юристам, работающим в области страхового права, связано с нарушениями страховых компаний в области ОСАГО. Такие явления, как задержка в выплате страхового возмещения, а то и вовсе, безосновательный отказ в выплате, к сожалению, возникают достаточно часто.

Например, нарушение сроков страховых выплат. Выплата по ОСАГО должна быть произведена в 30 календарных дней с момента предоставления полного комплекта документов.

Полный комплект документов включает в себя:

  1. справку о дорожно-транспортном происшествии,
  2. извещение о дорожно-транспортном происшествии,
  3. копии протокола об административном правонарушении, постановление по делу об административном правонарушении или определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении
  4. свидетельство о регистрации ТС (копия),
  5. паспорт транспортного средства (копия),
  6. паспорт гражданина (копия),
  7. документы, подтверждающие право на страховую выплату (при повреждении имущества, находящегося в собственности другого лица);
  8. заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда, если такая экспертиза организована самостоятельно потерпевшим (если экспертиза организована страховщиком, заключения экспертов находятся у него);
  9. документы, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта, если оплата произведена потерпевшим;
  10. документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по эвакуации поврежденного имущества, если потерпевший требует возмещения соответствующих расходов. Подлежат возмещению расходы по эвакуации транспортного средства от места дорожно-транспортного происшествия до места его ремонта или хранения;
  11. документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по хранению поврежденного имущества, если потерпевший требует возмещения соответствующих расходов;
  12. иные документы, которые потерпевший вправе представить в обоснование своего требования о возмещении причиненного ему вреда, в том числе сметы и счета, подтверждающие стоимость ремонта поврежденного имущества.

Важно! Прежде чем отдать оригиналы документов страховщику, снимите копии. При передаче обязательно получите документ, подтверждающий передачу Вами документов (с указанием даты принятия)!

За несоблюдение этого срока потерпевший имеет право требовать у страховой компании пени в размере  1/75 от учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый (!) день просрочки и не от суммы невыплаченного возмещения, а от всей страховой суммы.

Что делать? В этом случае все досудебные меры малоэффективны. Нужно взыскивать в суде сумму страхового возмещения и неустойку.

Вторая довольная частая проблема – это занижение суммы страховой выплаты

Доказательство подобного занижения суммы – одна из сложнейших проблем в области ОСАГО, которая ложится на плечи потерпевшего и в 99,99% случаев решается исключительно в суде.

Необходимо разделить две составляющие этой проблемы – во-первых, иногда ожидания потерпевшего неоправданно завышены. Потерпевший полагает, что ему причитается к выплате сумма, которую он заплатит за ремонт своего авто на фирменном сервисе и купив новые детали. Увы, но это совсем не так. Законодательство РФ (в частности пункты 63-64 Правил ОСАГО) говорит лишь о восстановительных расходах исходя из средних сложившихся в регионе цен, да еще и с учетом износа. Потерпевшим следует учитывать это при ожидании выплаты.

Однако в основной своей массе занижение суммы выплаты не связано ни с чем иным, кроме банальной работы коммерческой организации, которой является страховая компания, задача которой – заплатить как можно меньше и как можно позже, а лучше всего – не заплатить вообще. Поэтому потерпевшим необходимо быть готовым к занижению суммы выплаты, и к тому, как с этим бороться.

Что делать, если сумма к выплате кажется неоправданно заниженной? Причиной такого занижения является нормальное желание страховой компании сохранить свои денежные средства. Поскольку потерпевшие имеют диаметрально противоположные намерения – а именно получить более-менее нормальную страховую выплату, поэтому нужно быть  готовым к проведению собственной независимой оценки с последующими судебными разбирательствами.

Итак, для начала нужно помнить, что никто не снимал с потерпевшего обязанность предоставить в страховую компанию поврежденное имущество для осмотра. Чаще всего в роли таких осмотрщиков и выступают приближенные к страховой оценочные компании в лице экспертов. После того как подобный осмотр произведен, потерпевший подписывает акт осмотра. Этот документ может оказаться намного более важным, чем сам расчет к выплате. На его основе можно провести повторный расчет в действительно независимой организации в случае разногласий в сумме. Поэтому копию акта осмотра (напомним – вы ее подписываете, можете указать там свои замечания) необходимо получить на руки. Если эксперт вам ее не выдает – воспользуйтесь цифровым фотоаппаратом и переснимите себе этот документ.

При несогласии впоследствии с выплаченной суммой – ваш путь в другую экспертную организацию, перерасчет и подготовка искового заявления в суд. Далее начинается стадия судебного процесса с определением подсудности (право выбора при нескольких ответчиках принадлежит истцу), подготовки грамотного иска, оплаты госпошлины и, в конечном итоге, выход в сам процесс. Технология его ведения всегда индивидуальна, но надо понимать, что суть его сведется к определению того, какая экспертиза правильная. Иногда не обойтись и без назначения судебной экспертизы по данному вопросу.

Коротко повторим последовательность действий – обращение в страховую компанию, в случае получения направления в «их» экспертизу – предоставление автомобиля на осмотр, получение копии акта осмотра, ожидание выплаты, при несогласии с ее размером – подготовка собственного экспертного заключения, обращение в суд. Перед обращением в суд можно отправить в страховую досудебную претензию. Также напоминаем, что следует всегда сохранять копии всех документов по делу и фиксировать даты передачи документов в страховую компанию в письменной форме!

Проблемы взыскания дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность – это долг, причитающийся Вашей организации от контрагентов, возникший по различным правовым основаниям (договоры, сделки, и т.д.).
Существует два способа взыскания дебиторской задолженности: добровольный (претензионный порядок) и принудительный (судебный порядок). Добровольный (претензионный) порядок предполагает самостоятельное погашение долга без обращения в суд. Как правило, перечисление денежных средств происходит после направления претензии с требованием об уплате образовавшегося долга. Такие случаи редки, чаще всего за деньгами приходится обращаться в суд.
Принудительный (судебный) порядок реализуется посредством подачи искового заявления в соответствующий арбитражный суд. Подобную категорию дел рассматривают арбитражные суды по месту нахождения ответчика, если иной порядок не предусмотрен договором.
Наиболее частые ошибки предпринимателей, которые не позволяют им получить положительное решение суда и взыскать задолженность в принудительном порядке – следующие.
1. Несоблюдение претензионного порядка разрешения спора.
Очень часто закон предусматривает обязательный претензионный порядок рассмотрения спора, который должен быть соблюден до обращения в суд. Сюда можно отнести споры, возникающие из договора перевозки, споры по взысканию обязательных платежей и санкций, а также споры об изменении или расторжении договора и другие. Претензионный порядок может быть предусмотрен и договором сторон.
Готовя претензию, немногие заостряют внимание на ее тексте, считая, что ее отправка – просто формальность, необходимая для подачи иска (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Но суды, как правило, очень тщательно проверяют не только сам факт направления претензии, но и ее текст. В случае неоднозначных формулировок или отсутствия в претензии определенных сведений суд может признать претензионный порядок несоблюденным и оставить иск без рассмотрения (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ). Аналогичные последствия наступят также, если вы не направите претензию вовсе. Для истца это означает потерю времени, потому что претензию придется отправить заново (ч. 3 ст. 149 АПК РФ). Недобросовестным контрагентам такая отсрочка дает возможность вывести активы и начать процедуру банкротства.
С 1 июня 2016 года претензионный порядок станет обязательным для всех категорий дел, за небольшим исключением, подведомственным арбитражным судам, обратиться в арбитражный суд можно будет только по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии другой стороне спора.
2. Неправильно выбран способ защиты права и некорректно составлено исковое заявление.
Самостоятельно выбрать способ защиты права очень сложно, так как помимо положений законодательства нужно очень хорошо знать судебную практику по конкретной категории дел. Также очень важно грамотно составить исковое заявление со ссылками на необходимые нормы права и с приложением всех необходимых документов. В российской судебной практике неправильный выбор способа защиты права зачастую влечет отказ в удовлетворении исковых требований. Неправильное составление искового заявления влечет оставление его без движения или возврат (ст. 128, 129 АПК РФ)
3. Пропуск процессуальных сроков.
Сроки исковой давности определены законом. Исковая давность выражается в установлении временных пределов для защиты нарушенного права в суде, арбитражном или третейском суде. Общий срок исковой давности по взысканию задолженности составляет три года. Соответственно пропуск срока исковой давности служит сам по себе достаточным основанием для вынесения судом решения об отказе в иске (п. 2 ст. 199 ГК РФ). Пропуск срока исковой давности вместе с тем не оказывает влияния на действительность защищаемого права. Принадлежащее лицу право существует не только в пределах сроков исковой давности, но и после их истечения. Следовательно, если фирма-должник перечислила фирме-кредитору долг, она не сможет впоследствии требовать уплаченное обратно, ссылаясь на то, что к моменту платежа срок уже прошел, поскольку ее долг как таковой сохраняется. Все дело лишь в том, что должника уже нельзя заставить с помощью суда исполнить свой долг.
В рамках данной статьи нельзя обойти вниманием и ключевые изменения АПК РФ, которые вступят в силу с 1 июня 2016 года и во многих случаях упростят процесс взыскания дебиторской задолженности. 2 марта 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», которым вводится новая глава 29.1 АПК РФ «Приказное производство». Специфика приказного производства состоит в его упрощенном, «документарном» характере: суд рассматривает заявление о выдаче судебного приказа в отношении бесспорных денежных требований только на основании представленных документов, без вызова сторон. Дело рассматривается в течение 10 дней с момента поступления заявления в суд.
Приказное производство возможно в отношении следующих категорий дел:
• 1) по требованиям в размере не более 400 000 рублей, которые вытекают из нарушения договора и основаны на представленных взыскателем документах; при этом документы подтверждают признанные, но не исполненные должником денежные обязательства;
• 2) по требованию в размере не более 400 000 рублей, которое основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта;
• 3) по требованию о взыскании обязательных платежей и санкций в общем размере не более 100 000 рублей.
• Таким образом, введение подобного порядка рассмотрения споров существенно упростит взыскание дебиторской задолженности в суде.
• Наше бюро специализируется на оказании квалифицированной юридической помощи и представительстве в арбитражных спорах. По всем вопросам можно обращаться по тел.: 34-40-27.

Налог на имущество физических лиц: за квартиры придется платить дороже

                   Начиная с 2016 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться (за налоговый период 2015 год и далее) по новым правилам в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса РФ.
Органы власти 28 субъектов Российской Федерации субъектов Российской Федерации приняли решение о применении с 01.01.2015 кадастровой стоимости объектов недвижимости в качестве налоговой базы.
Закон Ивановской области от 18.11.2014 N 90-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Ивановской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения».
Кадастровую стоимость можно посмотреть здесь на сайте росреестра. Примерный расчет налога на сайте nalog.ru (есть специальный сервис «Предварительный расчет налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости»)
При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости предусмотрено уменьшение кадастровой стоимости на кадастровую стоимость 10 кв.м. в отношении комнат, 20 кв.м. в отношении квартир, 50 кв. м.в отношении жилых домов.
Все существующие льготы по уплате налога на имущество физических лиц сохранены, при этом, данные льготы будут предоставляться в отношении одного объекта недвижимого имущества каждого вида, который должен быть выбран самим налогоплательщиком.
В случае отсутствия заявления о выборе объекта, подлежащего льготированию, налоговый орган выберет его самостоятельно по большей сумме исчисленного налога.
В случае если ранее налогоплательщиком представлялось в налоговый орган заявление о предоставлении льготы повторного представления заявления не требуется.
При установлении налога нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) могут также устанавливаться дополнительные налоговые льготы, основания и порядок их применения налогоплательщиками.
Чтобы ознакомиться с принятыми органами местного самоуправления нормативными правовыми актами об установлении налоговых ставок, дополнительных вычетов и льгот Вы можете обратиться в соответствующий орган местного самоуправления, а также справочно на сайте ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
За налоговый период 2015 год предусмотрено применение понижающего коэффициента 0,2 к сумме налога исчисленного к уплате для всех объектов, за исключением объектов недвижимости, включенных органом власти субъекта Российской Федерации в перечень в соответствии со статьей 378.2 Кодекса(объекты административно-торгового назначения, общественного питания, бытового обслуживания).

                     Налоговые уведомления
Налоговые уведомления на уплату налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимого имущества, признаваемых объектами налогообложения, будут направлены налогоплательщикам в 2016 году.
Заплатить налог на имущество физических лиц нужно одним платежом не позднее 1 декабря года (включительно), следующего за годом, за который начислен налог (п. 1 ст. 409 НК РФ). Причем если последний день, в который можно заплатить налог, – выходной (суббота, воскресенье или праздничный день), срок уплаты переносится на следующий ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
Обязанность по уплате налога возникает после того, как человек получит налоговое уведомление. Этот документ присылает налоговая инспекция (п. 4 ст. 57, п. 2 ст. 409 НК РФ).

Определение кадастровой стоимости
Ознакомиться с размером кадастровой стоимости конкретного объекта недвижимости Вы можете в органах Росреестра по запросу, а также справочно на сайте Росреестра. Получить информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно в Росреестре несколькими способами.
На портале Росреестра c помощью сервиса «Получение сведений из ГКН».
Сведения о кадастровой стоимости можно получить на портале Росреестра, заказав выписку из ГКН.
На портале Росреестра с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Чтобы получить справочную информацию по объекту недвижимости в режиме online, можно использовать специальный сервис в разделе «Электронные услуги и сервисы». По кадастровому номеру, условному номеру или адресу объекта недвижимости можно получить справочную информацию об объекте недвижимости, в том числе сведения о кадастровой стоимости.
На портале Росреестра с помощью сервиса «Получение сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки». С помощью сервиса «Получение сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки» можно ознакомиться с результатами государственной кадастровой оценки, которую проводят органы власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления. Для этого надо зайти в раздел «Физическим лицам» или «Юридическим лицам», выбрать «Получить сведения из фонда данных государственной кадастровой оценки». Для получения сведений об объекте недвижимости достаточно ввести кадастровый номер интересующего объекта в поле поиска и нажать на кнопку «Найти». Откроется ссылка на вкладку с информацией о запрашиваемом объекте недвижимости или надпись об отсутствии таких данных (в случае их отсутствия в фонде данных государственной кадастровой оценки). Можно также скачать отчет об определении кадастровой стоимости, в котором содержатся сведения об интересующем объекте недвижимости. Информация сервиса предоставляется бесплатно в режиме реального времени.

Налоговое уведомление
Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России от 25 декабря 2014 г. № ММВ-7-11/673.
В налоговом уведомлении, в частности, должны быть указаны следующие сведения:
 налоговая база;
 ставка налога;
 доля собственника;
 сумма налога;
 сроки уплаты налога.
Это установлено статьей 52 Налогового кодекса РФ, приказом ФНС России от 25 декабря 2014 г. № ММВ-7-11/673.
Налоговое уведомление должно быть вручено собственнику имущества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты наступления срока платежа (п. 2 ст. 52 и п. 6 ст. 6.1 НК РФ).
Вручить человеку (его законному или уполномоченному представителю) налоговое уведомление инспекция может следующими способами:
 лично под расписку;
 направить по почте заказным письмом;
 передать в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Как правило, налоговые инспекции рассылают налоговые уведомления по почте заказными письмами. В этом случае уведомление считается полученным по истечении шести рабочих дней с момента отправления письма (ст. 52 и 6.1 НК РФ). Однако факт получения уведомления по почте заказным письмом можно оспорить в суде, в том числе по иску налоговой инспекции о взыскании недоимки по налогу (ст. 137 НК РФ, п. 2 определения Конституционного суда РФ от 8 апреля 2010 г. № 468-О-О, письмо Минфина России от 25 июня 2010 г. № 03-02-08/43).
Получить уведомление и платежные документы в электронном виде можно с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенного на сайте ФНС России (письмо ФНС России от 23 октября 2012 г. № БС-3-11/3810). В этом случае датой получения уведомления будет считаться дата, указанная в подтверждении гражданина, которое он направляет через «Личный кабинет налогоплательщика». Если же инспекторы не получат подтверждение до 1 сентября текущего года, то налоговое уведомление и платежные документы отправят гражданину заказным письмом по почте не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога.

По общему правилу заплатить налог на имущество физических лиц нужно до 1 декабря года, следующего за годом, за который начислен налог (п. 1 ст. 409 НК РФ).
Однако обязанность по уплате налога возникает после того, как человек получит налоговое уведомление (п. 4 ст. 57 п. 2 ст. 409 НК РФ, письмо Минфина России от 25 июня 2010 г. № 03-02-08/43). А налоговое уведомление инспекция должна вручить собственнику имущества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты наступления срока платежа (п. 2 ст. 52, п. 6 ст. 58, п. 6 ст. 6.1 НК РФ).
Исходя из указанного можно сделать следующий вывод. Если инспекция произвела перерасчет до наступления общего срока уплаты налога, то доначисленную сумму нужно заплатить в общем порядке – до 1 декабря года, следующего за годом, за который пересчитан налог. При этом на уплату доначисленного налога у человека должно оставаться не менее 30 рабочих дней со дня получения уведомления из инспекции.
Если данное условие не соблюдается или инспекция произвела перерасчет, когда общий срок уплаты налога уже прошел, то доначисленную сумму нужно перечислить в бюджет в течение 30 рабочих дней после получения налогового уведомления.

Способы перечисления
Перечислить налог по платежному документу (форма № ПД (налог)) можно:
 через банк;
 через кассу местной администрации;
 через отделение почтовой связи;
 через небанковскую кредитную организацию, у которой есть лицензия Банка России на проведение соответствующих операций.
Это следует из положений статьи 11, пункта 4 статьи 58 Налогового кодекса РФ и письма Минфина России от 6 сентября 2012 г. № 03-02-08/81.

Совет: если собираетесь платить налог за своего ребенка, супруга или другого человека, не делайте это со своей банковской карты или счета в банке. Лучше заплатите налог наличными.
Дело в том, что существующая платежная система пока не позволяет правильно идентифицировать плательщика в случае безналичной уплаты налога за другого человека. И получится, что в налоговую инспекцию платеж придет на ваше имя, а не на имя того человека, за которого вы платите. То есть у должного налогоплательщика будет недоимка.
Поэтому, чтобы избежать возможных проблем, платите налоги за своих родственников (других людей) в наличной форме. Например, на почте или через кассу банка. Для чего используйте квитанцию, которою вместе с уведомлением выслала налоговая инспекция.
Такие же рекомендации дают и контролеры в письмах Минфина России от 14 сентября 2015 г. № 03-02-08/52779 и ФНС России от 19 октября 2015 г. № 311-3-1/3895.
Ситуация: в каких случаях можно перечислять налог на имущество физических лиц через кассу местной администрации или в отделении почтовой связи?

Что подтвердит оплату налога
Уплату налога на имущество через банк (Сбербанк России и некоторые другие банки) или почтовое отделение подтвердит квитанция (нижняя часть формы № ПД (налог)) с отметкой банка (почты) или с приложением чека-ордера (который заменяет отметку банка и выдается им при соответствующих технических возможностях). Это следует из письма от 10 сентября 2001 г. МНС России № ФС-8-10/1199 и Сбербанка России № 04-5198 и письма Минфина России от 7 мая 2008 г. № 03-02-07/1-173.
Если человек перечисляет налог через кассу местной администрации, то подтверждением уплаты будет квитанция, форма которой утверждена приказом ФНС России от 9 ноября 2006 г. № САЭ-3-10/777. Ее обязаны выдать плательщику в кассе местной администрации. Такие разъяснения даны в письме Минфина России от 7 августа 2007 г. № 02-14-10а/1960.
За несвоевременную уплату налога на имущество физических лиц налоговая инспекция может начислить на сумму недоимки пени (ст. 75 НК РФ).

Пени рассчитают так:
Пени = Неуплаченная (несвоевременно уплаченная) сумма налога на имущество физических лиц × Количество календарных дней просрочки уплаты налога × 1/300 ставки рефинансирования, действовавшей в период просрочки уплаты налога
Пени начисляют за каждый день просрочки платежа, в том числе за выходные, нерабочие и праздничные дни. Отсчет количества дней просрочки начинается со дня, следующего за днем окончания срока перечисления налога. За день, когда обязательство по уплате налога было исполнено, пени не начисляются. Это связано с тем, что пени взимаются с суммы задолженности перед бюджетом, образовавшейся в результате просрочки платежа. В день предъявления в банк платежного поручения (проведения зачета и т. д.) задолженность по налогу считается погашенной (п. 3 ст. 45 НК РФ). То есть база для начисления пеней в этот день равна нулю. Следовательно, основания для начисления пеней за этот день отсутствуют. Такой порядок следует из положений пунктов 3 и 4 статьи 75 Налогового кодекса РФ и раздела VII Требований, утвержденных приказом ФНС России от 18 января 2012 г. № ЯК-7-1/9.

Если человек не уплатил налог на имущество в бюджет, налоговая инспекция может наложить штраф за неуплаченный налог (ст. 122 НК РФ). Также инспекция вправе взыскать задолженность по налогу за счет имущества собственника (ст. 48 НК РФ). В некоторых случаях гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности (ст. 198 УК РФ).
Если неуплату налога на имущество инспекция выявила самостоятельно, она вправе выставить требование об уплате налога, пеней и штрафа (вместе с платежным извещением по форме № ПД (налог)).
Требование должно быть направлено в течение трех месяцев со дня выявления недоимки. Оно может быть вручено человеку лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Если требование направлено по почте заказным письмом, оно считается полученным по истечении шести рабочих дней с даты направления заказного письма.
Такой порядок предусмотрен статьями 69 и 70 Налогового кодекса РФ и положениями письма от 10 сентября 2001 г. МНС России № ФС-8-10/1199 и Сбербанка России № 04-5198.

Штраф за неуплату (неполную уплату) налога составит:
 20 процентов от неуплаченной суммы;
 40 процентов от неуплаченной суммы (если будет доказано, что человек умышленно не платил налог).
Такая ответственность предусмотрена статьей 122 Налогового кодекса РФ.
Требование об уплате налога, пеней и штрафа исполните в течение восьми рабочих дней с момента его получения, если только в самом требовании не указан более длительный срок для уплаты налога (п. 4 ст. 69 НК РФ).
Если требование не будет исполнено вовремя, инспекция может подать в суд заявление о взыскании налога, пеней, штрафов за счет имущества человека:
 денежных средств на счетах в банке;
 наличности;
 имущества, переданного другим лицам (например, сданного в аренду);
 другого имущества.
Перечень имущества, за счет которого не может быть взыскана задолженность, указан в статье 446 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Если сумма неуплаченного налога, пеней, штрафов превышает 3000 руб., инспекторы должны подать заявление о взыскании в течение шести месяцев с даты, когда срок уплаты требования истек (абз. 3 п. 1 ст. 48 НК РФ).